Содержание № 1 (166) / 2026 г.

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Архиереев Н. В. (Уфа) Цифровые права личности и этические принципы в эпоху искусственного интеллекта

В статье рассматриваются этические и правовые проблемы, возникающие при использовании систем искусственного интеллекта, а также формирование цифровых прав личности. Подчеркивается, что алгоритмическая предвзятость способна воспроизводить и усиливать социальное неравенство, формируя новые вызовы для правовой системы. Анализируются российские законодательные механизмы защиты прав и свобод человека. Показано, что существующие правовые механизмы в России пока не охватывают все аспекты дискриминации, обусловленной деятельностью искусственного интеллекта, что требует развития национальной доктрины и внедрения специальных правовых инструментов. В целях решения выявленных правовых проблем предлагается использовать новую юридическую фикцию – квачера как посредника человека между реальным и цифровым миром.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика, дискриминация, алгоритмическая предвзятость, цифровые права, персональные данные, квачер

Дресвянин Д. А. (Москва) Концепция юридического дизайна в контексте обеспечения доступности информации о деятельности органов публичной власти

В статье рассматривается проблема применимости концепции юридического дизайна, получившей широкое распространение в деятельности субъектов частного права, к деятельности органов публичной власти в контексте повышения гарантий доступности информации об их деятельности. Отмечается, что в условиях роста объема создаваемой и потребляемой в обществе информации, в том числе в связи с развитием цифровых технологий, становится недостаточно существующих правовых гарантий обеспечения ее доступности. Это связано с тем, что доступность информации по смыслу современного правового регулирования не означает ее понятность. Вместе с тем предоставление информации о деятельности органов публичной власти в понятной форме и написанной на понятном языке может существенно повысить эффективность коммуникации общества и государства и реализацию гражданами гарантированных им Конституцией прав и свобод. В целях поиска способов повышения понятности информации исследуется распространенная в мировой практике концепция простого и ясного языка и ее правовое регулирование. Делается вывод о ее связи с концепцией юридического дизайна, базирующейся на схожих принципах. По итогам изучения подходов к пониманию юридического дизайна и примеров применения его отдельных приемов в правовой сфере России делается вывод о возможности более активного и системного применения юридического дизайна в деятельности органов публичной власти, что позволит повысить гарантии доступности информации об их деятельности.

Ключевые слова: право на информацию, деятельность органов публичной власти, доступность информации, понятность информации, простой язык, цифровизация, юридический дизайн

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Тайра Ниси (Токио, Япония) Совпадение эгоистичных воль или общая воля? Немецкая доктрина о природе международных договоров

Различие между публичными решениями и контрактами является ключевым обстоятельством, которое необходимо учитывать при анализе центральной структуры международного права – международных договоров. Международные договоры похожи на частноправовые контракты: и те, и другие представляют собой юридически обязательные соглашения между субъектами права. В статье рассматриваются различия между теориями соглашения, существовавшими в немецкой доктрине международного права конца XIX – начала XX в., которые в исторических исследованиях традиционно объединяются под общим названием «теория абсолютного суверенитета», или «волюнтаризм». Показано, что немецкие авторы проанализировали природу международных договоров более подробно, чем это, вероятно, имеет место в современных научных исследованиях, предложив несколько концепций (международный договор как контракт, как выражение общей воли, как публичное решение). Автор приходит к выводу, что многосторонний подход (многосторонность) в международном праве может быть обоснован тремя способами: рациональным обоснованием гармонии интересов; внесением в договоры поправок, преодолевающих разрыв между интересами крупных держав и многосторонними договорами; квалификацией многосторонних договоров как публичных решений.

Ключевые слова: международный договор, контракт, общая воля, немецкая доктрина международного права, история международного права

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Альдгем Б., Федосов И. В. (Санкт-Петербург) Механизмы реализации права на жилище в исламском правопорядке: теоретико-правовой анализ

Статья посвящена анализу понятия права на жилище с точки зрения европейской трактовки субъективных прав человека и их аналогов в исламском праве. Проводятся параллели и сравнения между этими понятиями, прослеживается и объясняется происхождение права на жилище в исламской религии и мусульманском праве, приводятся историко-теологические объяснения истоков зарождения права на жилище в исламском правопорядке. С опорой на источники мусульманского права и научную доктрину авторы перечисляют основные механизмы реализации права на жилище в мусульманском праве и приводят примеры практической реализации данного субъективного права в рамках поименованных гражданско-правовых конструкций – договоров, использующихся в исламской экономике и способствующих реализации данного права.

Ключевые слова: мусульманское право, гражданское право, ислам, шариат, фикх, право на жилище, мурабаха, мушарака, мудараба, истисна

Сиряков А. Н. (Москва) Конституционный ориентир при исполнении лишения свободы в Испании

В статье исследуется конституционная природа юридических норм об уголовном наказании в Испании. Автор отмечает, что в Конституции Испании закреплено положение о направленности наказания в виде лишения свободы и иных мер безопасности на перевоспитание и социальную реинтеграцию осужденных. По причине отсутствия легального определения этих целей обращено внимание на испанскую доктрину и позицию Конституционного суда Испании. Сформулированы ответы на некоторые принципиальные вопросы о правовой природе, обязательности и круге лиц, подвергаемых перевоспитанию и социальной реинтеграции. Перевоспитание и социальная реинтеграция не являются правами осужденных, выступают как цели лишения свободы, распространяются на пенитенциарную сферу, не требуют обязательности их достижения. Предпринята попытка ретроспективного сравнения целей уголовного наказания в Испании, РСФСР и современной России в рамках существования основополагающих концепций в области обращения с преступниками. Идеи «перевоспитание – социальная реинтеграция», «перевоспитание – исправление» сменились на концепции ресоциализации / недесоциализации (Испания) и исправления (Россия). Обращено внимание на стабильность конституционной нормы о целях наказаний в Испании как фактор, затрудняющий удовлетворение современного запроса государства и общества.

Ключевые слова: цели наказания, перевоспитание, социальная реинтеграция, ресоциализация, Испания

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Поярков С. Ю. (Менделеево) Преобразующий конституционализм и конституционное право: стремление к социальному проекту

В статье анализируется эволюция конституционного правопонимания от традиционного нормативного конституционализма к модели преобразующего конституционализма (transformative constitutionalism), рассматривающей Конституцию не как статичный документ, закрепляющий существующий порядок, а как активный инструмент социального преобразования, направленный на реализацию ценностей равенства, справедливости и инклюзивности. Автор раскрывает сущность данной правовой парадигмы, формирующейся в условиях глобализации, цифровизации и роста социального неравенства, и подчеркивает ее антитезу классическому либеральному конституционализму, основанному на формальном равенстве и нейтральности права. На примере Южной Африки, Колумбии, Индии и стран Латинской Америки демонстрируется, как судебные органы становятся ключевыми агентами трансформации, интерпретируя конституционные нормы в духе позитивных государственных обязательств и реализуя социально-экономические права. Особое внимание уделяется роли конституционного суда как института, способного выходить за рамки формального контроля и влиять на публичную политику. В контексте российской правовой действительности рассматриваются предпосылки, возможности и ограничения внедрения элементов преобразующего конституционализма, включая аксиологическую направленность Конституции 1993 г. и поправки 2020 г., а также сдержанность судебной практики. Отмечается, что реализация трансформационного потенциала в России сдерживается институциональным консерватизмом, слабой правовой культурой и недостаточной вовлеченностью общества. В заключение подчеркивается необходимость переосмысления Конституции как живого, динамичного социального проекта, требующего институциональной зрелости, стратегического планирования и диалога между государством и обществом для эффективной реализации справедливых преобразований.

Ключевые слова: преобразующий конституционализм, нормативный порядок, социальный проект, конституционная трансформация, правовая инклюзивность

Горбачева С. В. (Нижний Новгород) Гарантии права на обращение граждан в условиях цифровизации: правовые механизмы защиты и доступность электронных сервисов

В статье исследуются современные правовые механизмы обеспечения и реализации конституционного права граждан на обращение в органы публичной власти в условиях цифровизации. Рассматриваются изменения законодательства, связанные с переходом к электронным формам обращений, включая обязательную идентификацию заявителя через государственные информационные системы. Автор анализирует новые вызовы цифровой среды: угрозы конфиденциальности персональных данных, риски формализации рассмотрения обращений при применении искусственного интеллекта и алгоритмов, а также проблемы цифрового неравенства, ограничивающие доступ отдельных категорий граждан к электронным сервисам. Обоснована необходимость системного обновления правовых гарантий, включающего закрепление права на «человеческое участие» при автоматизированной обработке обращений, установление сокращенных сроков рассмотрения электронных обращений, усиление защиты персональных данных и развитие механизмов цифровой инклюзии. Предлагается концепция нового федерального закона о цифровых обращениях, который должен комплексно урегулировать вопросы идентификации, защиты данных, доступности и процедурных сроков. Автор делает вывод о том, что цифровизация должна укреплять доверие граждан к государству и обеспечивать равные возможности для всех при реализации права на обращение. Новые цифровые гарантии рассматриваются как необходимое условие сохранения справедливости и эффективности института обращений в XXI в.

Ключевые слова: право на обращение, цифровизация, электронные сервисы, персональные данные, искусственный интеллект, доступность

Поляков С. Б., Комаровская С. Д. (Пермь) Конституционная лотерея

В статье представлены результаты безуспешного поиска юридикотехнических оснований для приема Конституционным Судом РФ жалоб граждан на неконституционность положений закона по смыслу, придаваемому им официальным и иным толкованием, в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной практикой, к рассмотрению с вынесением постановления. В постановлениях Конституционного Суда РФ, вынесенных на основании ч. 2 ст. 74 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», в резолютивной части которых подтверждается конституционность буквального содержания положений закона и указывается на изменение их судебной практикой, противоречащее конституционному толкованию, выявлено изменение судебной практикой структурных элементов логической нормы права, содержащейся в оспариваемых положениях закона. Однако по многим жалобам на судебное правотворчество contra legem, в которых четко указывается на измененные судебной практикой структурные элементы логической нормы права, содержащиеся в положениях закона, Конституционный Суд РФ выносит отказные определения.

Ключевые слова: логическая норма права, юридические факты, право, обязанность, запрет, закон, судебное правотворчество

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Сомиков К. А. (Надым) Регламентация взаимодействия органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений

В настоящей статье проводится краткий анализ реализации положений Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части правовых и организационно-процессуальных проблем в сфере профилактики правонарушений, возникающих в деятельности органов местного самоуправления, исходя из положения в системе органов публичной власти. Анализируются в совокупности многосторонне взаимосвязанные нормы законов, устанавливающих общие принципы организации местного самоуправления и основы системы профилактики правонарушений, которые, возможно, выступили предвестниками отдельных поправок к Конституции РФ, выразившихся в закреплении термина «взаимодействие». По причине отсутствия в законодательстве дефиниции понятия, обозначаемого данным термином, предпринята попытка определить его содержание исходя из необходимости прояснения конституционно-правового смысла как основополагающего. Сопоставлен контекст употребления термина «взаимодействие» в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 13 декабря 2024 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г.) «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в результате которого очевидно отличие его содержания от приведенного в Конституции РФ. Частично вступивший в силу с 19 июня 2025 г. Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», развивающий новеллы Конституции РФ, не привнес ясности в понимание термина «взаимодействие» применительно к органам местного самоуправления. Значительное влияние решений, принятых в результате взаимодействия органов публичной власти, на исполнение их полномочий требует правовой регламентации этого процесса. В законодательстве регулирование данной сферы носит незавершенный характер по причине ограниченности и фрагментарности. Являясь неотъемлемым элементом системы органов публичной власти, органы местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений лишь в отдельных редких случаях выступают самостоятельными субъектами и способны реализовать ряд полномочий исключительно совместно с органами государственной власти (федеральными и региональными). В статье также затрагиваются правовые проблемы, возникающие в деятельности значительного количества коллегиальных органов «правоохранительной и профилактической направленности», именуемых в законодательстве муниципальными координационными органами в сфере профилактики правонарушений.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, взаимодействие, координация, муниципальные координационные органы

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Дубровин В. В., Дубровина Е. Г. (Москва) Нормативные коллизии в уголовном законодательстве Российской Федерации: на примере ст. 75 и ч. 1 ст. 76.1 УК РФ и примечаний к ст. 198–199 УК РФ

Современное уголовное законодательство содержит ряд норм, которые регулируют схожие общественные отношения и могут находиться в отношениях конкуренции друг с другом, даже в вопросах освобождения от уголовной ответственности, подпадающих одновременно под действие сразу нескольких статей Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. Настоящая работа посвящена исследованию взаимосвязи положений ст. 75, ч. 1 ст. 76.1 и примечаний к ст. 198–199 УК РФ, регулирующих вопросы освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления с учетом положений УПК РФ, НК РФ и разъяснений Верховного Суда РФ.

Ключевые слова: уголовное право, налоговые преступления, освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, возмещение ущерба бюджетной системе, конкуренция норм, Верховный Суд РФ

Азаренок Н. В. (Екатеринбург) Применение систем видео-конференц-связи в предварительном расследовании отечественного уголовного процесса как гарантия обеспечения баланса публичного и частного интересов

Отечественный уголовный процесс исторически сформировался как производство смешанного (романо-германского) типа и потому подлежит совершенствованию не на основе его перестройки в состязательный процесс англосаксонской модели, а в направлении обеспечения баланса публичного и частного интересов. Такова методологическая основа внедрения в уголовно-процессуальную деятельность всех современных цифровых технологий, в том числе систем видео-конференц-связи. В статье рассматриваются вопросы использования дистанционного формата в современном предварительном расследовании. На основе формально-юридического анализа законодательства, позиций Конституционного Суда РФ и уголовно-процессуальной доктрины предлагается авторский подход к дальнейшему совершенствованию использования систем видео-конференц-связи в предварительном расследовании. Обосновывается также, что в таком порядке могут проводиться как следственные действия, так и иные процессуальные действия на стадии предварительного расследования.

Ключевые слова: баланс публичных и частных интересов, системы видео-конференц-связи, процессуальные действия, следственные действия, предварительное расследование

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Пикин В. Г. (Екатеринбург) К вопросу о пересмотре размера астрента

Сегодня астрент становится все более обсуждаемой мерой ответственности среди правоведов, что вызвано активным использованием данного механизма в российской судебной системе. Судебные органы, присуждая в пользу кредитора некоторую денежную сумму по заявлению кредитора на случай неисполнения судебного акта, реализуют одну из главных целей судопроизводства – защиту и восстановление нарушенных прав заинтересованного лица. Однако представляются возможными ситуации, когда присужденный размер астрента не мотивирует должника исполнить обязательство в натуре, что вызывает проблемы как в теории, так и на практике. Кроме того, в доктрине однозначно не разрешен вопрос о возможности пересмотра установленного размера астрента. В статье исследуется проблема изменения присужденного размера астрента, определения надлежащей процедуры его изменения. Автор анализирует допустимость пересмотра размера астрента путем подачи повторного самостоятельного заявления о присуждении судебной неустойки, а не через механизм изменения способа исполнения судебного акта. Сделан вывод о целесообразности внедрения в правовую систему России французской модели установления размера астрента, предполагающей изначально возможность присуждения предварительного астрента, а в последующем уже окончательного астрента при неисполнении должником судебного акта.

Ключевые слова: астрент, пересмотр, исполнение, размер, соразмерность, разумность

Русинова Е. Р. (Екатеринбург) Новые требования в суде апелляционной инстанции

В статье исследуется явление возникновения новых требований в суде апелляционной инстанции в связи с нарушением судом первой инстанции норм процессуального права при реализации истцом права на уточнение искового требования. Изучаются причины отсутствия единого подхода в разъяснениях Верховного Суда РФ к рекомендуемым процессуальным действиям суда апелляционной инстанции при ответе на данную судебную ошибку в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Способы исправления судебной ошибки, в результате которой возникают новые требования на стадии апелляционного пересмотра, исследуются с точки зрения права на судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство, правила концентрации процесса, цели апелляционного производства. При формулировании выводов о предпочтительной модели исправления судебных ошибок, связанных с ограничением права истца сформировать в суде первой инстанции исковое требование, в полной мере удовлетворяющее его правовой интерес, учитывается тенденция сочетания черт полной и неполной апелляции в современном процессуальном праве.

Ключевые слова: апелляционное производство, судебная ошибка, изменение предмета или основания иска, изменение размера исковых требований, выход за пределы заявленных требований, полномочия суда апелляционной инстанции

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Бакирей А. С. (Москва) Правовое регулирование перевозок по запросу: опыт Европейского союза и перспективы для Российской Федерации

Развитие цифровых технологий привело к распространению новых форм транспортных услуг, среди которых особое место занимают перевозки пассажиров автомобильным транспортом по запросу. Отличаясь отсутствием строго фиксированных маршрутов, остановочных пунктов и (или) расписания, указанные перевозки могут гибко реагировать на колебания спроса на передвижение. В Российской Федерации, в отличие от ряда зарубежных государств, отсутствует правовое регулирование перевозок по запросу, что препятствует их развитию. Учет зарубежного опыта и особенностей текущего статуса различных видов перевозок в российском законодательстве является основой для подготовки предложений по устранению данного правового пробела. В исследовании использованы сравнительно-правовой метод для анализа законодательства государств-членов ЕС и Российской Федерации, а также формально-юридический метод для интерпретации правовых норм. Сравнительно-правовой анализ выявил отсутствие в ЕС единого подхода к правовому регулированию перевозок по запросу. Как правило, данные перевозки отнесены к перевозкам транспортом общего пользования. При этом в одних государствах они определены как самостоятельный вид перевозок, в других – как подвид регулярных перевозок. Различаются также требования к маршрутам, расписаниям и остановочным пунктам. На основе проведенного анализа и соотнесения его результатов с текущей моделью правового регулирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Российской Федерации были сформулированы конкретные предложения по правовому режиму перевозок по запросу. Ключевым из них является установление двухуровневой модели регулирования: закрепление базовых дефиниций и принципов на федеральном уровне и детальная регламентация порядка организации перевозок – на уровне субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: перевозки по запросу, регулярные перевозки, транспорт общего пользования, Европейский союз, сравнительно-правовой анализ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ергашев Е. Р., Конев Ю. Д. (Екатеринбург) Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного производства: реалии и перспективы

Представлено исследование оснований для закрепления в законодательстве о прокуратуре РФ постановления прокурора о возбуждении дисциплинарного производства как отдельного акта прокурорского реагирования. Цель статьи обусловлена существующими в законодательстве проблемами, негативно влияющими на компетенцию органов прокуратуры по обеспечению законности. Авторы раскрывают проблемы современного правового регулирования полномочий и правовых средств органов прокуратуры, лишающие надзирающий орган возможности эффективно обеспечивать законность; освещают и проводят анализ позиций других исследователей по вопросу дисциплинарного преследования прокурором работника, допустившего нарушения закона. Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Трудовой кодекс РФ, отразив в них определенные полномочия прокурора и средства прокурорского реагирования в виде конкретного надзорного акта прокурора – постановления о возбуждении дисциплинарного производства.

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, работодатель, работник, компетенция прокуратуры, полномочия прокурора, правовые средства, средства прокурорского реагирования, акт прокурорского реагирования, постановление о возбуждении дисциплинарного производства, Закон о прокуратуре РФ, Трудовой кодекс РФ

ТРУДОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО

Сафонов В. А. (Санкт-Петербург) Отношения в сфере социального партнерства: правовая природа

В статье рассматриваются общественные отношения, регулируемые в процессе сотрудничества представителей субъектов социального партнерства, а также общественные отношения, возникающие при осуществлении данного сотрудничества. Практика социального партнерства в Российской Федерации не ограничивается регулированием трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, расширяя предмет коллективно-договорного регулирования за счет не только экономических, но и иных отношений, оказывающих на трудовые отношения только косвенное влияние. Совокупность этих отношений, возникающих по поводу организации и использования наемного труда, обеспечения его охраны и эффективности, принято именовать социально-трудовыми. В свою очередь, отношения, возникающие по поводу участия представителей работников в управлении трудом, в частности в установлении условий труда, выделяются в особую группу отношений, входящую в систему трудового права. На основе анализа наименования терминов, описывающих данные отношения, автор говорит о необходимости именовать эти отношения коллективными организационно-трудовыми. В результате проведенного исследования сделан вывод, что такие отношения, возникающие между представителями работников и работодателей, имеют частноправовой характер. Отношения по договорному регулированию социально-трудовых отношений, в которых принимают участие органы публичной власти, имеют дуалистическую природу, сочетая в себе элементы публичного и частного права.

Ключевые слова: социальное партнерство, представители работников, работодатель, органы публичной власти, социально-трудовые отношения, частное право

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Смахтин Е. В. (Тюмень) Формирование общетеоретических представлений о криминалистике учеными МГУ имени М. В. Ломоносова

В статье представлено краткое изложение основных научных идей ведущих ученых-криминалистов МГУ имени М. В. Ломоносова. И. Н. Якимов был первым заведующим кафедрой криминалистики. С именем этого ученого связаны название науки и формирование ее разделов: техника и тактика. Иван Николаевич также предвосхитил появление криминалистической методики, поскольку одним из первых ученыхкриминалистов выделил общий метод расследования преступлений и особенности его применения при расследовании конкретных видов преступлений. Сергей Александрович Голунский укрепил коллектив кафедры и методологически обосновал перспективы развития криминалистики как науки и учебной дисциплины в одном из первых учебников, изданном в 1959 г. Александр Николаевич Васильев возглавлял кафедру с 1960 по 1985 г. В этот период шли активные дискуссии о предмете и природе криминалистики, ее методологии. Профессор А. Н. Васильев доказал юридическую природу криминалистики и определил ее соотношение с другими уголовно-правовыми науками. С 1985 по 2012 г. кафедрой заведовал последователь и продолжатель научных идей А. Н. Васильева Николай Павлович Яблоков. За этот период деятельности углублены и расширены представления о предмете, природе и методологии криминалистики. Издано большое количество не только научной, но и учебно-методической литературы. В 2012 г. руководителем кафедры стал И. В. Александров. Игорь Викторович разработал методику расследования налоговых преступлений, выступил инициатором издания учебника по криминалистике в пяти томах. С 2020 г. по настоящее время кафедрой заведует Игорь Михайлович Комаров, который бережно относится к традициям кафедры криминалистики МГУ имени М. В. Ломоносова, творчески обогащает важнейшие общетеоретические понятия криминалистики, касающиеся ее предмета, языка и криминалистического мышления.

Ключевые слова: криминалистика, предмет, объект, методология, тактика, методика